ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАВ РАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА

Информация о документе:

Дата добавления: 21/07/2015 в 11:23
Количество просмотров: 29
Добавил(а): Марина Терентьева
Название файла: glava_i_obschaya_hav_rakteristika_obektov_avtorsko.docx
Размер файла: 44 кб
Рейтинг: 0, всего 0 оценок

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАВ РАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАВ РАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА

1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТА АВТОРСКОГО ПРАВА

В Российском законодательстве, в частности в четвертой части Гражданского Кодекса РФ (Далее – ГК РФ) утверждается, что авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинств произведения, а также способа его выражения.

Юридическая доктрина также дает несколько определений объекта авторского права. Наиболее емким из них, на мой взгляд, является определение, данное еще в 1956 г. Серебровским: “Произведение- совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения”1.

Объект в авторском праве имеет ключевое значение, потому что эта отрасль права регулирует отношения, которые непосредственно вытекают из создания произведения и регулируют условия его использования обществом. Иначе говоря, авторское право должно быть непременно связано с определенным объектом.

Принципиальная позиция российского законодательства такова, что авторское право порождает сам факт создания произведения, специальное оформление или же соблюдение каких-либо других формальностей не требуется. Так называемый принцип “защиты без формальностей” закреплен в ст.1259 ГК РФ, а также в соглашении TRISи договоре ВОИС по авторскому праву 1996. Все эти документы указывают на необходимость соблюдения положений, которые содержит Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.

Для того, чтобы правообладатель мог указать исключительное право на свое произведение, ст. 1271 ГК РФ предусмотрен знак охраны авторского права. Такой знак должен помещаться на каждом экземпляре произведения. Состоит он из трех элементов:

- латинской буквы «С» в окружности;

- имени или наименования правообладателя;

- года первого опубликования произведения.

Законодатель не дает точного определения произведений, указывая лишь на то, что они должны относиться к сфере литературы, науки или искусства. Указание на эти сферы нельзя понимать ограничительно, произведение может относиться к любой области, где осуществляется интеллектуальная деятельность.

Зачастую сложно бывает отнести тот или иной объект к конкретной группе произведений, выделенных в ст. 1259 ГК, потому что законодатель не дает критериев отнесения объектов авторского права к произведениям литературы, науки или искусства. Однако такое деление все же имеет некоторое практическое значение: авторское право на произведения литературы, к примеру, включает в себя право на перевод, чего нельзя сказать о произведениях науки и искусства. Однако на практике сложно бывает разграничить произведения науки и литературы, потому что, скажем, диссертационные исследования или доклады могут рассматриваться как произведения литературы, так и науки. К литературным произведениям также относятся программы для ЭВМ, обладающие, как бы то ни было, своим собственным правовым режимом, закрепленным нормами ГК.

Таким образом, существует мнение2, что термин “литературные произведения” было бы целесообразнее заменить термином “текстовые произведения” в силу того, что понятие литературное произведение шире научного произведения, и включает его в себя как подвид.

Произведения науки – те произведения, которые содержат некую систематизацию объективных знаний о действительности. Следует сразу отметить тот факт, что научные открытия не являются объектами авторского права в силу того, что процесс его использования не связан с использованием объективно выраженного труда автора. Однако, несмотря на то что научные открытия не охраняются законодательством РФ, они признаются объектом интеллектуальной собственности согласно Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (1967 г.) 

Понятие “искусство” следует рассматривать широко: помимо изобразительных искусств, это театр, танец, музыка, хореография, художественные аудиовизуальные произведения, художественные фотографии и т.п.

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами, на практике возникают проблемы с отнесением произведений к той или иной группе и, как следствие, с выбором правового режима, который должен на данный конкретный объект распространяться.

Безусловно, произведение – один из объектов нематериальных благ, однако такое определение не является исчерпывающим в силу того, что к нематериальным благам, охраняемым законом, относятся также некоторые блага, неотделимые от личности субъекта, такие как имя, честь и т.п. Поэтому для определения объекта авторского права необходимо выделить свойственные исключительно ему признаки.

Таковыми являются:

  1. Творческий характер произведения

  2. Объективная форма его выражения

  3. Воспроизводимость

Чтобы попадать под охрану авторского права, произведение должно иметь творческий характер.

В России это обстоятельство также признается судебной практикой. В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 18 октября 1999 г. по делу N А56-12784/99 указывается, что "отличительными признаками объекта авторского права являются: новизна, творчество, оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения".

Какие же произведения признавать творческими? Законодатель не дает однозначного ответа на этот вопрос. Однако правоведы сходятся на том, что главный критерий творчества – новизна. При этом важно, чтобы творческим был результат деятельности, а не сам процесс. Даже самые простые предметы домашнего обихода, изображенные кистью художника, воспринимаются нами иначе, чем их реальные прототипы. При этом новизна может выражаться не только в новой форме произведения, но и в новом содержании, новой идее, новой научной концепции. В наше время сложно встретить абсолютно новое произведение, все они так или иначе связаны с ранее существующими объектами авторского права. Однако каждый новый автор проявляет индивидуальность, и даже если, скажем, сюжет был заимствован, плоды его труда будут вполне самостоятельными новыми произведениями.

При создании произведений авторы могут заимствовать не только темы и сюжеты, но и создавать новые объекты авторского права на основе уже существующих. Ярким примером такого рода творческой переработки являются фильмы, снятые по мотивам произведений литературы.

Тем не менее, для признания произведения объектом авторского права, необходимо, чтобы оно представляло собой нечто оригинальное, иначе говоря, принципиально новое. Требование "оригинальности" к охраняемому авторским правом объекту содержится в п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 19 июня 2006 г. N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", а также в пп. 1 и 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах".

По этой причине не возникает авторское право у исполнителя, потому что он лишь воспроизводит объект авторского права писателя или композитора.

Интересно отметить также, что авторское право не охраняет те результаты творческой деятельности, которые создаются разными лицами, независимо друг от друга, параллельно. Поскольку если бы такие результаты можно было признать произведениями, то пришлось бы, соответственно, признавать авторами всех лиц, получивших одинаковые результаты или же установить систему определения первенства, а значит и регистрации произведений. На данном этапе ни того, ни другого в отечественном авторском праве нет.

Произведение может считаться объектом авторского права лишь в том случае, если оно выраженно в объективной форме. Объективная форма произведения- способ воплощения идей автора, доступный для чувственного восприятия человека. Само понятие объективной формы зачастую отожествляется с понятием материальной формы, как бы то ни было, объективная форма – более широкая категория.

Согласно ст. 1259 ГК РФ объективной формой произведения являются:

  1. письменная форма (машинопись, рукопись, нотная запись и т.п)

  2. устная форма (публичное произнесение, публичное исполнение и т.п.)

  3. звуко- или видеозаписи (магнитная, механическая, оптическая и т.п.)

  4. изображения (план, чертеж, картина, эскиз, рисунок и т.п.)

  5. объемно- пространственная форма (модель, макет, скульптура и т.п.)

Особый интерес представляют аудиовизуальные произведения. Аудиовизуальное произведение – произведение, которое состоит из ряда связанных между собой изображений, которые могут сопровождаться звуком и предназначены для зрительного восприятия при помощи технических средств. Из этого определения следует, что аудиовизуальные произведения могут воспроизводиться лишь посредством полиграфических технологий, показываться телеканалами или звучать по радио. Такая форма материализации является, пожалуй, одной их самых распространенных и популярных на сегодняшний день.

Следствием особенностей аудиовизуального произведения является то, что для его охраны авторским правом многие традиционные положения нуждаются в корректировке. В первую очередь необходимо учитывать, что для их создания требуется участие многих авторов, которые, каждый на своем этапе, участвуют в формировании комплексного объекта. Таким образом, каждый из участников творческого процесса создает как бы собственное произведение в произведении , на которое он обладает авторским или смежным правом. Это правило относится как к объектам, существовавшим ранее (произведение, взятое под основу сценария), так и к объектам, создающимся в процессе работы над аудио визуальным произведением.

В целом форма выражения произведения не имеет значение вообще. В качестве примера можно привести поэта В.Высоцкого, который писал черновики своих песен на монтажных карточках во время киносъемок. Однако, как уже было отмечено выше, стоило лишь такому черновику отделиться от автора, приобрести самостоятельное бытие, и это уже полноправный объект авторского права.

Выражение в объективной форме не згачит, что произведение должно получить прочное закрепление. Произнесенные публично речи, даже если они не были записаны заранее, также считаются выраженными в конкретной устной форме. У советского литературоведа И. Андронникова был целый цикл под названием “Устные рассказы”. Даже если бы третье лицо записало их, оно не было бы признано ни автором, ни соавтором, потому что произведение уже было выраженно в объективной (форме), а его запись – лишь техническая работа.

Пока идеи, мысли и образы автора не были выражены в объективной форме, нет и объекта авторского права. Так, известно что, великий русский композитор М. Глинка носил идею создания оперы “Двумужница”. Композитор говорил: “опера у меня вся тут, в голове, дайте мне только либреттиста и через месяц опера готова”. Однако он так и не успел воплотить свой замысел, такое произведение не попадает под охрану авторского права.3

В некоторых случаях связь объекта авторского права с его материальным носителем неразрывна. Так, например, скульптура, воспринимается нашим сознанием вкупе с формой, в которую она облечена, они составляют неразделимое целое. Стоит отметить, что в данном примере право собственности на подлинник (скульптуру) может не совпадать с авторским правом. Даже если у творца не окажется ни одной копии созданной им скульптуры, он сохранит авторское право на нее, как объект творчества.

Собственником, но не автором будет являться и любое лицо, создавшее произведение, пользуясь лишь техническими приемами (каталоги, списки телефонных абонентов и т.п.) Потому что для того, что произведение было признано объектом авторского права, оно должно быть результатом творческого труда.

Что касается воспроизводимости, закон не выделяет ее как один из признаков объекта авторского права. По мнению некоторых ученых4, воспроизводимость как признак является частью объективной формы. Неоспорим тот факт, что произнесенные речи, исполненные музыкальные произведения существуют в объективной форме даже в том случае, если они не были зафиксированы. Но такая форма, не выраженная в материальном носителе, может быть утрачена или искажена. Приверженцы воспроизводимости как одного из признаков объекта авторского права утверждают также, что ни один слушатель или зритель, раз услышав произведение, не будет в состоянии детально воспроизвести его5.

Так или иначе, охраной пользуются любые объекты, даже те, которые в принципе невоспроизводимы или невоспроизводимы в данный конкретный момент. Произведение считается выраженным в объективной форме и охраняется авторским правом вне зависимости от того, воспринимается оно органами чувств или посредством технических средств (компьютеров).

Раньше в юридической литературе также высказывалось мнение, что признаком объекта авторского права является его общественная полезность6. Однако в принятой в 2006 году четвертой части ГК РФ в П.1 Ст. 1259 прямо говорится, что объектами авторского права являются произведения литературы, науки и искусства, независимо от их достоинств и назначения произведения. На мой взгляд, такой подход обусловлен тем, что достоинства произведения могут быть оценены обществом лишь на этапе его использования. И даже в том случае, если художественная слабость произведения очевидна, оно все равно должно попадать под охрану авторского права.

  1. ВИДЫ ОБЪЕК ТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА

Перечень произведений, которые попадают под охрану авторского права, закреплен в СТ. 1259 ГК. Однако этот перечень не является исчерпывающим, он носит лишь примерный характер , заканчиваясь указанием на то, что объектами авторского права могут являться и “другие произведения”. Это естественно: по мере развития общества появляются и новые виды авторских произведений. Так, например, совсем недавно стали доступны массовому пользователю такой вид произведений, как видеоигры, и если бы закон содержал исчерпывающих перечень авторских произведений, это означало бы, что вновь появляющиеся объекты оставались бы вне правовой охраны.

В силу открытости перечня объектов авторского права возникают споры, связанные с правовым режимом отдельных вновь появляющихся произведений. К примеру, по мнению некоторых правоведов7, в отдельную группу следует выделять спортивные произведения. Их предлагается внести в ст.1259 ГК РФ, определив как результат деятельности хореографа, тренера, спортсмена, который может быть создан как отдельно каждым из них, так и совместно.

Итак, существует несколько классификаций произведений. Важное значение имеет из подразделение на обнародованные и необнародованные, закрепленное а Ст. 1259 ГК РФ, а также на близкое, но не тождественное ему на опубликованные и неопубликованные.

Следует сразу отметить, что все они охраняются авторским правом. Принципиальное различие между обнародованными и необнародованными произведениями состоит в том, что первые из них неприкосновенны и ни при каких условиях не могут быть использованы без согласия автора. Обнародованные произведения в свою очередь в некоторых случаях могут быть использованы без одобрения автора, и более того, вопреки его возражениям.

Что же включает в себя понятие “обнародование”? Обнародование - совокупность действий, совершаемых автором или его правопреемниками, которые делают произведение доступным широкому кругу лиц. По смыслу закона для обнародования достаточно одного экземпляра произведения (показ телевизионной программы, помещение картины на выставку).

Опубликование в свою очередь – действия, в результате которых экземпляры произведения выпускаются в обращение. Посредством опубликования в обращение выпускается копии произведения в любой материальной форме, количество которых должно удовлетворять потребительский спрос. Опубликование, так же как и обнародование, должно быть совершено с согласия автора.

В связи с этим понятиям интересно отметить, что значение термина “опубликование” в российском законодательстве несколько отлично от того, что под ним подразумевается в международном праве. Так, в соответствии со ст. VIВсемирной Конвенции об Авторском Праве, опубликование –выпуск экземпляров произведения для чтения или зрительного восприятие. Таким образом, обращение в широкий доступ, к примеру, аудиозаписи не будет являться опубликованием. Во внутреннем российском законодательстве такого ограничения не наблюдается, опубликование – выпуск в обращение произведения на любом материальном носителе. Налицо расхождение между российским авторским правом и положением международного договора, в случае которого должны применяться нормы последнего.

Кроме того, существуют произведения оригинальные и производные. Оригинальные – те, все основные элементы которых, созданы самим автором и используются исключительно им же по собственному усмотрению. Производное (зависимое) произведение обладает меньшей степенью творческой самостоятельности, создается на основе уже существующих объектов авторского права. Это может быть переделка, аранжировка, перевод, реферат, обзор и т.п. Автор может и сам переработать свое произведение (к примеру, переделать повесть в киносценарий). При создании же всякого производного произведения третьим лицом должны соблюдаться права автора оригинала.

Особой формой переработки является перевод. Безусловно, автор может и сам перевести свое произведение на другой язык, но, как правило, этим занимается специальное лицо – переводчик. Особенность перевода в том, что он не влияет на характер произведения, напротив, содержание и структура должны остаться прежними, меняется лишь язык.

Исключительное право автора на перевод, впрочем, как и на любой другой вид переработки, закреплено в ст.1270 ГК РФ. Срок действия авторского права на результаты переработки исчисляется независимо от оригинального произведения и составляет по общему правилу всю жизнь автора и семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти.

Под охрану авторского права попадают также так называемые составные произведения (ст. 1260 ГК РФ). Особо следует выделить сборник – составное произведение, включающее в себя несколько произведений, которые могут как охраняться, так и не охраняться авторским правом. Очевидно, что не все сборники – самостоятельные объекты авторского права, все зависит от уровня их творческой самостоятельности. Из этих соображений не попадают под охрану авторского права, к примеру, сборники правовых актов, расположенных в хронологическом порядке, или телефонные справочники.

Примечательно, что в соответствии со ст. 1260 ГК РФ авторские права на перевод, сборник, другие производные или составные произведения не препятствуют другим лицам перерабатывать или переводить те же оригинальные произведения, создавать собственные произведения их тех же исходных материалов.

Если говорить об энциклопедиях, словарях, периодических изданиях, то исключительные права на их использование принадлежит издателю. Это означает, что он вправе указывать свое наименование при любом использовании такого издания. При этом авторы произведений, включенных в их состав, сохраняют исключительные права на свои произведения и могут использовать их, независимо от воли издателя и издания в целом.

Еще один вид объектов авторского права – служебные произведения. Права на них закреплены в ст. 1295 ГК РФ. И хотя законодатель не раскрывает понятие “служебные произведения”, отмечая лишь, что это произведения, созданные в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, юридическая наука ставит его в некоторые рамки. 8Итак, произведение может считаться служебным в том случае, если оно создано в ходе выполнения служебного задания. Это, как правило, плановые работы научно-исследовательских учреждений и произведения штатных сотрудников редакций средств массовой информации. В том случае если произведение штатного сотрудника не было создано в процессе исполнения трудовых обязанностей, оно не будет являться служебным.

Что касается прав на служебное произведение, все личные неимущественные права, включая право на обнародование, принадлежат автору. Право на использование произведения в свою очередь принадлежит работодателю, который обязан предоставить автору оплату за служебное произведение. Отношения между автором и работодателем регулируются либо служебным договором (контрактом), либо специальным соглашением об использовании служебных произведений.

Говоря об объектах авторского права, закон не выделяет законченные и незаконченные произведения. Это значит, что авторское право охраняет также любые планы, эскизы, варианты, модели.

Объектом авторского права может стать любая часть произведения, которую может быть использована самостоятельно. В связи с этим юридическая наука выделяет в произведении юридически значимые (охраняемые) и юридически безразличные (неохраняемые) элементы.9К неохраняемым относятся материал, тема, сюжет и идея произведения – все то, на основе чего может быть создано несчетное множество непохожих друг на друга произведений. Заимствование таких элементов не налагает никаких обязанностей и не является нарушением авторского права.

Еще одним элементом произведения, который не попадает под охрану авторского права, является его название, если оно не является оригинальным. Так, суд признал законным использование кандидатом на должность главы Екатеринбурга в агитационных материалах термина “План Путина”, потому что этот термин не является результатом творческой деятельности Всероссийской политической партии “Единая Россия” и ее председателя Б.Грызлова.10

Однако если название, персонажи произведения, любая другая его часть по своему характеру может быть признана самостоятельный результатом творческого труда автора, они подлежат отдельной охране. П. 29 Постановления ВС РФ N5 и Пленума ВАС РФ N29 от 26 марта 2009 г. Утверждает, что поскольку охране подлежат произведения, которые выражены в объективной форме, то персонаж – часть произведения, содержащая описание или изображение того или иного действующего лица в форме, присущей произведению. Как бы то ни было, бывает достаточно трудно определить круг создателей персонажа11.

На практике персонажи очень часто регистрируются в качестве товарного знака, но по закону такое использование должно осуществляться самим правообладателем или с его разрешения. В связи с этим в юридической науке не утихают споры по поводу правоправности использования персонажей произведений. Так, в известном комментарии Э.П. Гаврилова12к ранее действовавшему Закону об авторском праве утверждается, что такой персонаж как Чебурашка не является объектом авторско-правовой охраны, потому что, слово “Чебурашка” имеется в том же значении в толковом словаре В.Даля, что и в произведениях Э.Успенского. По мнению же других правоведов, в частности М.М. Богуславского13, данное слово прочно ассоциируется с персонажем Э.Успенского, а не со словом из словаря, аналогично слову “Буратино”, которое переводится с итальянского языка как деревянная кукла. Оба эти слова в представлении потребителя означают конкретный персонаж, а не просто статью из словаря. В каждом конкретном случае подобные вопросы должны решаться судом.

К юридически охраняемым элементам произведения относят его язык и образы. Художественный образ – особая форма отражения действительности, мыслей и чувств художника, рождается в его воображении и воплощается им в материальной форме. Считается, что в принципе художественные образы могут быть заимствованы для создания творчески самостоятельного произведения, если им будет придана новая внешняя форма с согласия автора произведения и ссылкой на источник заимствования.

Язык произведения, совокупность изобразительно-выразительных средств, использованных автором, также может быть заимствован лишь с использованием цитирования с указанием первоисточника.

Произведения, не являющиеся объектами авторского права.

Под охрану авторского права не попадают объекты, не обладающие хотя бы одним из признаков, присущих произведениям литературы науки и искусства. Так, например, принято считать, что различные каталоги, адресные книги, расписания движения составляются технически, только если в процессе из составления не применен оригинальный способ изложения справочных данных. Это не объекты авторского права в силу отсутствия творческого критерия.

Кроме того, закон дает прямое указание на перечень произведений, обладающих всеми признаками объекта авторского права, но не охраняемых им. Существует четыре категории таких произведений:

Во- первых, это произведения, у которых истек срок охраны. После этого произведение согласно ст. 1282 ГК РФ переходит в общественное достояние, иными словами может быть использовано любым лицом без разрешения или согласия, а так же без выплаты авторского вознаграждения.

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, считая с 1 января года, последующего за годом смерти автора. (В случае соавторства – 70 лет, считая с 1 января после смерти автора, пережившего всех остальных соавторов.)

Во-вторых, согласно ст. 1259 ГК РФ, не являются объектами авторского права официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, их официальные переводы, государственные символы и знаки. Официальные документы включают в себя законы, другие акты нормативного характера, судебные решения и прочие акты правоприменительных органов, любые другие официальные документы, которые исходят от организаций и должностных лиц.

Что касается государственных знаков и символов – это флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.

Интересным, на мой взгляд, является то, что проекты таких документов, символов и знаков до получения или соответствующего статуса могут являться самостоятельными объектами авторского права и охраняться как обычные произведения согласно ст.1264 ГК РФ. Пока проекты официальных документов не были приняты, они попадают под охрану авторского права, соответственно, разработчик с согласия заказчика может обнародовать проект под собственным именем. С принятием такого рода документов, меняется правовой статус объекта, и автор утрачивает исключительное право и личные неимущественные права на него (право на имя и право авторства).

В-третьих, та же ст. 1259 ГК РФ не относит к объектам авторского права произведения народного творчества (фольклора) в силу того, что у них нет конкретного автора. К таким произведениям относятся частушки, поговорки, танцы, анекдоты, традиционная архитектура, народные костюмы и любые другие произведения, автором которых является народ.14

И, наконец, не охраняются авторским правом сообщения о фактах и событиях, имеющие информационный характер.15Действительно, такая информация не включает элементов творчества, но является лишь бесстрастным отражением происходящего. Такие сообщения не имеют авторской индивидуальности, носят, как правило, сжатый характер, на первый план выходит точность и оперативность информации. Однако если краткие сообщения информационных агентств, сообщения о криминальных происшествиях, официальная хроника и т.п сообщаются другими органами массовой информации, требуется указание на источник первоначального обнародования.16

Если информационное сообщение включает в себя личную оценку или комментарий, прогноз дальнейшего развития событий или новую интерпретацию, оно становится объектом авторского права.

























1 Серебровский В.И., Вопросы Советского Авторского права.-Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1956. – C.30



2 Брумштейн Ю., Научные статьи: общий анализ авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011. -N 3. -С. 6.



3 Б.Астафьев., Музыкальная форма, как процесс. Кн.2.-Москва: Гос. Музыкальное издательство1, 1947. – С.159.



4 Б.С. Антимонов, Е.А.Флейшищ., Авторское право.-М.,1957.-С79.



5 А.П. Сергеев., Гражданское право. – М.:Проспект, 2005.-С. – 156.



6Серебровский В.И., Вопросы Советского Авторского права.-Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1956. – C.30



7 Кондратьева Е.А., Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. –Москва: “Статут”, 2014. –С.38.



8 А.П. Сергеев., Гражданское право. – М.:Проспект, 2005.-С. – 164.



9 Признаки 3



10 Об авторском праве замолвим словечко



11 Большая статья стр 36(комм маковского)



12 Статья большая 37



13 Там же



14 Не объекты



15 Сергеев не объекты



16 Ст. 23 З НАЙТИ ЗАКОН О СМИ В СЕРГЕЕВЕ СТАРЫЙ